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    [ 蔡武 ]——(2009-6-22) / 已閱16288次

    法律的應(yīng)然與現(xiàn)實中的實然--論我國行政訴訟中的調(diào)解

    蔡武


      調(diào)解制度是我國在糾紛解決當(dāng)中一項有效且便捷的糾紛解決制度,是由中立第三方主持,在查明糾紛事實、分清是非的基礎(chǔ)上,糾紛當(dāng)事人在合法、自愿的前提下秉著互諒互讓的精神,對雙方的糾紛問題達成協(xié)議從而定紛解爭的一種活動。我國的調(diào)解制度是一個具有中國特色的司法理念,在發(fā)展我國傳統(tǒng)文化中互諒互讓、以和為貴的思想上充分體現(xiàn)了我國現(xiàn)代法治和諧的基本要求。我國《行政訴訟法》第五十條規(guī)定:“人民法院審理行政案件,不適用調(diào)解!边@種當(dāng)初基于行政權(quán)的不可處分性而作出的規(guī)定,隨著行政審判實踐和理論界的研究而產(chǎn)生動搖。盡快修改行政訴訟法,消除理論與實踐之間的尷尬,應(yīng)是當(dāng)前和今后相當(dāng)長的現(xiàn)實國情所需。最高法院已經(jīng)根據(jù)行政審判實踐提出在《行政訴訟法》修改前,法院可以就協(xié)調(diào)解決行政爭議之方式進行探索和實踐,總結(jié)經(jīng)驗。

      從理論上來講,行政訴訟法上的調(diào)解與民事訴訟法上的調(diào)解在實質(zhì)上是一樣的,都具有訴訟法和實體法上的行為的雙重屬性。行政訴訟中采用調(diào)解是當(dāng)事人以行政法上的權(quán)利義務(wù)為處分標(biāo)的雙方合意行為,達成的調(diào)解協(xié)議應(yīng)當(dāng)與判決書的效力相當(dāng),從而可以作為強制執(zhí)行的法律依據(jù)。因此行政調(diào)解制度的構(gòu)建是順應(yīng)司法為民這一歷史要求的,應(yīng)當(dāng)成為構(gòu)建和諧社會的“法律助推器”。筆者試從法學(xué)理論與審判實踐上論述在行政訴訟中建立調(diào)解制度的可行性,在與法學(xué)同仁進行商榷的同時,也希望在今后行政訴訟法修改時能將在現(xiàn)實實然中早已存在并應(yīng)用的行政訴訟調(diào)解不再是停留在實際操作層面而是上升到法律層面。

      一、我國的訴訟調(diào)解制度

      馬錫五審判方式,在建國前有效地解決了我國人民群眾的內(nèi)部糾紛,并在建國初期得到發(fā)展。在1991年我國第一部民事訴訟法實施前的時間時里,調(diào)解是審理民事糾紛的主要主式,20世紀(jì)90年代以來,審判方式的改革:著重調(diào)解的工作方式,使調(diào)解制度得到了規(guī)范并發(fā)揮了其優(yōu)勢。

      人民法院作是維護社會正義的最后一道防線,作為各種矛盾和糾紛的終局解決者,人民法院審判活動的重要內(nèi)容之一就是訴訟調(diào)解。人民法院在堅持合法、自愿原則的前提下,促使糾紛當(dāng)事人在平等的基礎(chǔ)上秉著互諒互讓的精神所最終達成的調(diào)解,既體現(xiàn)了法治精神要求,又是當(dāng)事人的意思自治的體現(xiàn),對和諧社會的構(gòu)建無疑是起著很大的促進作用。調(diào)解有利于當(dāng)事人息訴,能夠?qū)崿F(xiàn)糾紛和矛盾的徹底解決,減少上訴、再審、申訴、纏訴等現(xiàn)象的發(fā)生。我國目前訴訟每年都呈增長趨勢,案件判決率,上訴率、再審率居高不下,這些現(xiàn)象的發(fā)生,使得社會對司法的公正性和權(quán)威性產(chǎn)生一定的信任危機,而調(diào)解結(jié)案則可以極大地避免這種現(xiàn)象。調(diào)解有利于解決執(zhí)行難問題,執(zhí)行難除了信用金融誠信體制不健全、地方保護主義、司法腐敗等原因外,關(guān)鍵點還是在于義務(wù)人沒有履行能力,但調(diào)解的結(jié)案的糾紛當(dāng)事人一般都能自動履行,很少有案件需要法院強制執(zhí)行的。調(diào)解與效率的關(guān)系與法官和當(dāng)事人情況直接相關(guān),特別是審前調(diào)解和簡易程序中的調(diào)判結(jié)合,可以較大地提高法院的審判工作效率,實行案件的繁簡分流,有利于法院資源的合理分配。而且,調(diào)解可以在原告的訴訟請求之外一并解決雙方更多的爭議,而不必另案處理,符合法院所追求的公平與效率主題。保證審判的效果,維護社會穩(wěn)定,既是社會各界對法院的要求,也是法院保護自身建設(shè)的需要,調(diào)解可以達到當(dāng)事人無反悔、無申訴、無上訪的最佳糾紛解決效果,是司法的理想境界。

      理論固然來源于實踐,但其一旦形成,則可對實踐發(fā)揮能動的指導(dǎo)作用。建立行政調(diào)解制度,在行政訴訟中發(fā)揮調(diào)解的特殊作用,是解決行政爭議實現(xiàn)公平正義的應(yīng)有之義。盡快修改行政訴訟法,消除理論與實踐之間的尷尬,應(yīng)是當(dāng)前和今后相當(dāng)長的現(xiàn)實國情所需。

      二、在法律上確立行政訴訟調(diào)解的必要性

      1985年,最高人民法院《關(guān)于人民法院審理經(jīng)濟行政案件不應(yīng)進行調(diào)解的通知》中已經(jīng)規(guī)定審查和確認(rèn)主管行政機關(guān)依職權(quán)所作的行政處罰或者其他行政決定是否合法、正確,不同于解決原、被告之間的民事權(quán)利、義務(wù)關(guān)系問題,人民法院不應(yīng)進行調(diào)解,而應(yīng)在查明情況的基礎(chǔ)上作出公正的判決。如此規(guī)定說明,調(diào)解的實質(zhì)是參與調(diào)解的主體為了實現(xiàn)自己的權(quán)利,而對自己的程序權(quán)利和實體權(quán)利作出實質(zhì)上的處分,以犧牲一定的權(quán)利為代價求得爭議的解決。因此,調(diào)解只適用于那些有完全處分權(quán)利來處分自己的褓和程序權(quán)利的訴訟形式,而行政機關(guān)是國家權(quán)力的行使者,不是該項權(quán)力的絕對所有者,無權(quán)自由處分本質(zhì)上屬于國家的行政權(quán),行政訴訟中不能適用調(diào)解的方式,因此,很多學(xué)者認(rèn)為不適用調(diào)解是我國行政訴訟中的特有原則。我國1989年頒布的《行政訴訟法》第五十條明確規(guī)定:“人民法院審理行政案件,不適用調(diào)解”。然而,在貫徹行政訴訟不適用調(diào)解立法精神的同時,大量行政案件變相地適用調(diào)解解決行政爭議已成為我國當(dāng)下行政審判當(dāng)中公開的秘密,行政訴訟當(dāng)事人在法院默許或者動員下通過協(xié)調(diào)解決行政爭議的事實,已經(jīng)悄然升起,行政訴訟不允許調(diào)解的規(guī)定早已名不符實。不適用調(diào)解原則并不能排除人民法院在審理的過程中對當(dāng)事人進行的說服教育工作,不能調(diào)解卻可以和解,大部分行政訴訟案件通過作為具體行政行為相對人的原告撤訴而結(jié)案。據(jù)此,在行政訴訟中建立調(diào)解制度已成為必要。

     。ㄒ唬┯蛲庑姓{(diào)解的運用

      英美法系國家和大陸法系國家在司法審查和行政訴訟中,都不同程度地允許當(dāng)事人和解或者法院進行調(diào)解。德國行政法院法第87條規(guī)定:“審判長或其指定之法官,為使?fàn)幵V盡可能一次言詞辯論終結(jié),于言詞辯論前有權(quán)為必要之命令。其有權(quán)試行參與人為爭訟之善意解決之和解!蔽覈_灣地區(qū)《行政訴訟法》第219條規(guī)定:“當(dāng)事人就訴訟標(biāo)的具有處分權(quán)并不違反公益者,行政法院不問訴訟程度如可,得隨時試行和解。受命法官或受托法官,亦同。第三人經(jīng)行政法院許可,得參加和解。行政法院認(rèn)為必要時,得通知第三人參加!绷硗鈴娜鹗俊⑷毡镜葒挠嘘P(guān)法律條文中也可以推知,他們在行政訴訟中是允許法官進行一定程度的調(diào)解的。在域外,既有關(guān)于行政訴訟調(diào)解制度的明確規(guī)定,也有法律沒有明文禁止的情況。據(jù)此,域外審判實踐已經(jīng)為我們提供了在行政訴訟中建立調(diào)解制度的成功范例。

     。ǘ┬姓V訟的立法目的與行政訴訟調(diào)解的建立具有統(tǒng)一性。

      行政訴訟對于公民、法人和其他組織等相對人來說,是一種不可或缺的司法救濟制度,司法權(quán)相對于行政權(quán)而言,其作用的發(fā)揮應(yīng)傾向于對行政權(quán)的制約與監(jiān)督,而不是維護,這是國家權(quán)力之間互相制衡的需要。行政訴訟的立法目的,應(yīng)當(dāng)是正義和平等價值在社會發(fā)展現(xiàn)階段的具體體現(xiàn)。行政訴訟只有保持與法的價值取向的一致性,定位在對行政管理相對人實施救濟和補償?shù)幕c上,才是符合正義的有價值的良法。行政訴訟的運作過程和處理結(jié)果,從有權(quán)提起行政訴訟的相對人來說,其直接動力和最終目的,是為了保護自己的合法權(quán)益而尋求司法救濟,對行政機關(guān)的監(jiān)督不是行政相對人追求的訴訟目的,及時解決糾紛和矛盾是行政相對人的需要。

     。ㄈ⿲嵺`表明建立行政訴訟調(diào)解已成為我國的現(xiàn)實必要。

      我國的行政管理和司法審判工作長期以來過于剛性,行政訴訟不適用調(diào)解的做法,實際上把行政機關(guān)與行政管理相對人視為不可調(diào)和的雙方,從審判實踐來看,行政案件撤訴率有居高不下的現(xiàn)象已經(jīng)說明,大量的行政案件在法院的主持下,通過協(xié)商、協(xié)調(diào)的方式以原告撤訴的方式得到解決,有的因被告改變具體行政行為達到原告撤訴的結(jié)果,有的因法定發(fā)現(xiàn)具體行政行為違法,主動與行政機關(guān)交換意見,有的是訴訟外被告給予原告某些好處而使原告撤訴,而作為解決糾紛的主導(dǎo)者法院對申請撤訴的一般地都予以準(zhǔn)許。行政訴訟不適用調(diào)解原則并不能限制和排除人民法院在審理的過程中對雙方當(dāng)事人進行一些說服教育工作。與其讓這些變相的調(diào)解處理成為規(guī)避法律的工具,不如從制度上加以規(guī)范,準(zhǔn)予當(dāng)事人調(diào)解、協(xié)商,由法院對當(dāng)事人達成的協(xié)議是否合法進行審查,在不違反當(dāng)事人自愿和法律的強制性規(guī)定,不損害公共利益和他人利益的情況下,確認(rèn)協(xié)議的法律效力,使調(diào)解成為保護當(dāng)事人合法權(quán)利,促進行政機關(guān)依法行政的訴訟工具。

     。ㄋ模⿲π姓䴔(quán)力的不斷深入認(rèn)識使行政訴訟調(diào)解的建立具有理論上基礎(chǔ)。

      隨著現(xiàn)代行政管理權(quán)的在實踐中的不斷行使,人們對行政權(quán)力性質(zhì)認(rèn)識的不斷深入,主張行政機關(guān)絕對不能處分行政權(quán)力的觀點已不能自圓其說,法律賦予行政機關(guān)的行政權(quán)力無疑包括羈束性權(quán)力和裁量性權(quán)力,雖然行政機關(guān)對羈束性權(quán)力不能自由處分,但是,裁量性權(quán)力行政機關(guān)在法律許可的范圍內(nèi)則是可自由處分的。行政機關(guān)在行政過程中享有自主權(quán),行政法規(guī)也賦予了行政機關(guān)及其工作人員較多的自由裁量權(quán)。在行政程序中追求法律地位平等的理念已深入人心, “公權(quán)不能自由處分”排斥行政訴訟調(diào)解的適用,已經(jīng)缺乏理論的支持。正是由于存在行政裁量行為,法律禁止行政訴訟調(diào)解幾乎是不可能的,按照建設(shè)法治國家的要求,政府的公權(quán)力在法律沒有許可的情況下不得行使,而作為私權(quán)利在法律沒有禁止的情況下,就可以處分。但公權(quán)力無論是在行政程序階段還是訴訟程序階段,均存在一個自由裁量的幅度問題,所以,行政主體對公權(quán)力的進行處分并做適當(dāng)?shù)淖尣皆诶碚撋鲜强尚械模姓䴔C關(guān)在行政訴訟中的自主權(quán)應(yīng)得到法律的保障。

      三、如何構(gòu)建行政訴訟調(diào)解制度
      
      行政訴訟中的調(diào)解是指行政主體和相對人在法院審判組織的主持下,基于自愿平等協(xié)商的原則,經(jīng)過雙方的協(xié)商解決行政糾紛的一種行政糾紛解決途徑。但應(yīng)當(dāng)明確的是行政訴訟的調(diào)解不同于訴訟中的和解。訴訟中的和解是指訴訟當(dāng)事人在訴訟進行的過程中就雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系協(xié)議相互讓步以終結(jié)訴訟、解決糾紛為目的的一種法律行為。訴訟中的調(diào)解具有訴訟活動和結(jié)案方式的雙重含義。調(diào)解在行政訴訟中不應(yīng)作為一項原則,而應(yīng)作為訴訟活動中的審理和裁判方式。從調(diào)解制度應(yīng)具備的基本內(nèi)容分析,行政訴訟的調(diào)解應(yīng)當(dāng)遵循以下要求:

      (一)行政訴訟調(diào)解應(yīng)在法律許可的范圍下進行并不得損害國家、集體和他人利益。

      調(diào)解就是解決糾紛并終結(jié)訴訟,調(diào)解合法成立后具有與裁判等同的效力。行政訴訟調(diào)解要充分體現(xiàn)當(dāng)事人雙方的共同意愿,要同時能夠保障原告有與被告平等協(xié)商的能力,堅持合法性調(diào)解應(yīng)確立為行政訴訟調(diào)解的基本原則,很多情況下,依法調(diào)解能保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,還能監(jiān)督和促進行政機關(guān)的依法行政,調(diào)解的本質(zhì)特征是始終尊重當(dāng)事人意志,行政機關(guān)不能在調(diào)解中超越或者放棄法定職權(quán),在不違背法律的禁止性規(guī)定,不損害國家、集體和他人利益的前提下,通過調(diào)解的低成本、高效率,達到糾正違法或不合理行政行為,保護當(dāng)事人合法權(quán)益。

     。ǘ┱{(diào)解適用的范圍應(yīng)當(dāng)有所限定。

      依法行政的法治原則要求行政機關(guān)不得任意處分行政權(quán)能,從法律賦予行政機關(guān)的權(quán)力看,行政訴訟中并非任何爭議的行政行為都可以適用調(diào)解,不同的行政行為和不同類型的行政案件使行政訴訟調(diào)解的范圍受到限制。而且對行政訴訟調(diào)解的范圍作出限制,可以防止調(diào)解權(quán)的濫用,保障行政訴訟立法宗旨的實現(xiàn)。因此,在行政訴訟應(yīng)建立有限的調(diào)解制度:在法律中有明確限制性規(guī)定的,必須在法律規(guī)定的范圍內(nèi)進行協(xié)商,在法律中沒有限制性規(guī)定的,調(diào)解不得損害公共利益和他人合法權(quán)益。行政訴訟法關(guān)于受案范圍的規(guī)定說明,有的行政行為使行政機關(guān)有較大的自由裁量權(quán),有的行政行為因法律的明確規(guī)定而使行政機關(guān)不享有自由裁量權(quán)。據(jù)此,適用調(diào)解解決的行政爭議可以有以下幾類:

      1、對行政主體的非強制行政行為提起訴訟的行政爭議可適用調(diào)解。

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